|
Chcesz wiedzieć więcej? Zamów dobrą książkę. Propozycje Racjonalisty: | | |
|
|
|
|
» Church law » Statements
Wprowadzenie religii do szkół: Zd.odr. do OTK'91 [1] Author of this text: Kazimierz Działocha
(...)
Instrukcje (...) mają — wbrew ich nazwom i niezależnie od swoistej reakcji tekstu i wewnętrznej systematyki — charakter aktów normatywnych w rozumieniu ustawy o TK (art. 1 pkt 2) i dotychczasowego orzecznictwa TK, tzn. ustanawiają normy
postępowania o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym obowiązujące w państwie.
Będąc aktami normatywnymi nie są przy tym — wbrew stanowisku Ministra
Edukacji Narodowej (MEN) — tylko aktami kierownictwa wewnętrznego,
skierowanymi do dyrektorów szkół państwowych i stwarzającymi jedynie
jak
twierdzi MEN — organizacyjne warunki umożliwiające korzystanie z uprawnień
obywatelskich. Z analizy treści instrukcji wynika niedwuznacznie, że
ustanawiają
one w szerokim zakresie normy prawne w materiach uregulowanych obowiązującymi
ustawami i — co najważniejsze — w sposób z ustawami tymi sprzeczny, albo w materiach zarezerwowanych z mocy Konstytucji dla ustaw (są praeter legem).
(...)
Literalna
oraz systemowa wykładnia przepisów powołanych ustaw, a także wykładnia
historyczna, nie stwarzają zasadniczych wątpliwości co do obowiązującego
stanowiska ustawodawcy w sprawie charakteru szkoły publicznej w Polsce. Z treści
wszystkich powołanych wyżej ustaw wynika, że ma to być szkoła świecka,
tj. szkoła światopoglądowo — także pod względem stosunku do religii neutralna.
(...)
Zasadę
tę przełamały obydwie instrukcje MEN. (...) Niezależnie od tego, że lekcje
religii w szkołach są dobrowolne, a ocena z nauki religii nie ma mieć wpływu
na promowanie ucznia do następnej klasy, nie można w tym stanie rzeczy przyjąć,
że całokształt nauczania w szkole ma nadal charakter świecki (wszelkie
pogrubienia pochodzą ode mnie — przyp. Mariusz Agnosiewicz.). (...)
Osoby
uczące religii w szkole wchodzą w skład rad pedagogicznych i mają prawo
organizowania zebrań z rodzicami uczniów (pkt 8 instrukcji I i pkt 3
instrukcji II). Lekcje religii w szkole mogą być wizytowane przez władze oświatowe
szkoły (dyrektora szkoły, upoważnionych pracowników nadzoru pedagogicznego)
pod względem metodycznym i zgodności z programem nauczania, ustalonym — jak
wiadomo — przez władze kościelne. (...) Za uzasadniony należy przyjąć pogląd,
że instrukcje doprowadziły do daleko idącej integracji nauczania religii z całokształtem
nauczania w szkole publicznej, z systemem jej funkcjonowania i nadzoru, odbierając
także pod tym względem szkole charakter świecki w znaczeniu obowiązujących ustaw.
Trybunał
Konstytucyjny nie jest upoważniony m. zd. do przyjęcia wykładni zasady świeckości
szkoły publicznej przeciwnej do treści wyrażanych norm prawa, kierując się
wyłącznie określonymi względami aksjologicznymi, tj. nie kwestionowanym na
ogół znaczeniem treści wychowania religijnego dla stanu moralnego narodu.
(...) Nie do przyjęcia jest w szczególności pogląd, że art. 3 ust. 2 ustawy z 17 V 1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP uchylił moc
obowiązującą art. 2 przedmiotowej ustawy z 1961 r. (...), gdyż przepisy, których
stosowanie miałby wyłączyć nie regulują (...) spraw odnoszących się do Kościoła,
Do kanonów teorii i praktyki eliminowania norm z systemu prawa należy reguła,
iż wprawdzie każda norma zawarta w danym akcie normatywnym może być uchylona
przez dowolną normę zawartą w późniejszym akcie tej samej rangi, lecz
kompetencja prawodawcy do uchylania norm (lub ograniczenia zakresu ich stosowania)
jest zawężona do uchylania (ograniczenia zakresu stosowania) norm określonego
typu. Założeniem jest w szczególności, że akty normatywne stanowione
przez ten sam podmiot i mające tę samą moc prawną (w danym wypadku ustawy)
nie mogą się wzajemnie uchylać, jeżeli normują zupełnie różne materie
(...).
Skoro
zatem ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego uznaje zasadę świeckości
szkoły publicznej, jej postanowienia nie mogą na podstawie klauzuli art. 3
ust. 2 tej ustawy stanowić przeszkody do stosowania innych przepisów prawa
powszechnie obowiązującego (...).
Należy
się zgodzić z twierdzeniem RPO przedstawionym na rozprawie, że w demokratycznym państwie prawnym (art. 1 Konstytucji) i w warunkach obowiązywania
zasady praworządności formalnej (art. 3 ust. 1 Konstytucji) niedopuszczalna
jest nieformalna derogacja ustawy z tego w szczególności powodu, że uchwalona
ona została w niedemokratycznych warunkach PRL i pod wpływem
błędnych, niesłusznych i odrzuconych współcześnie koncepcji wychowawczych i oświatowych. W państwie prawnym z uwagi na konieczność zapewnienia praworządności
działań państwa oraz przestrzegania prawa przez obywateli nikt nie jest
uprawniony do odmowy podporządkowania się ustawie i uznania jej za obowiązującą
do czasu legalnej zmiany. W odniesieniu do ustawy z 19 VII 1961 wola utrzymania
jej mocy obowiązującej została dodatkowo potwierdzona faktami ustawodawczymi
(...)
Gdyby
przyjąć, że MEN mógł podjąć decyzję generalną o oddaniu na cele nauki
religii pomieszczeń szkół państwowych, to mogłoby się to odnosić tylko do
tych szkół, które mu podlegają, a nie zaś tych licznych, które należą do
resortów rolnictwa i gospodarki żywnościowej, zdrowia i opieki społecznej,
kultury i sztuki, przemysłu, którymi zgodnie z obowiązującymi ustawami zarządzają
odpowiedni ministrowie.
Instrukcje
nie liczą się ze stanem prawnym, który obowiązywał w dniu ich wejścia w życie w zakresie uprawnień organów samorządów terytorialnych w dziedzinie oświaty
(art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z 8 III 1990 o samorządzie terytorialnym) art. 9
ustawy z 17 V 1990. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach
szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, (...).
Przepisy
pkt 4 instrukcji I i przepisy pkt 7 instrukcji II dotyczące zatrudnienia,
wynagradzania i statusu prawnego nauczycieli religii są niezgodne z odpowiednimi zasadami i normami ustawowego prawa pracy, w szczególności z postanowieniami ustawy z 25 I 1982 r. — Karta Nauczyciela. Instrukcje rozciągają
na nauczycieli religii moc obowiązującą norm dotyczących nauczycieli, do
czego brak jest podstawy ustawowej w obowiązujących przepisach prawa. (...)
Postanowienie
pkt 4 instrukcji I, mówiące o tym, że „nauczyciele religii zatrudnieni w szkołach uzyskują prawa przysługujące nauczycielom, z wyjątkiem tych, które
naruszałyby postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji" prowadzi
pominąwszy nawet brak, jak powiedziano, właściwej podstawy ustawowej dla
takiego postanowienia — do takiej sytuacji prawnej, że mocą przepisów
instrukcji uchylone czy ograniczone zostają prawa przysługujące nauczycielom z mocy ustawy. Instrukcja nie określa przy tym, które to prawa nie przysługiwałyby
nauczycielom religii. (...)
Instrukcje,
prócz postanowień wyraźnie sprzecznych z obowiązującym ustawodawstwem prawa
pracy, zawierają także takie, które modyfikują w jakiś sposób przepisy
tego ustawodawstwa w sposób niedozwolony (pkt 4 instrukcji I) lub takie, które
mają charakter praeter legem (pkt 4 instrukcji I i pkt 7 instrukcji II).
Postanowienia
obydwu instrukcji mówiące o tym, że uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą
zamiast rodziców składać oświadczenie co do tego, że życzą sobie uczęszczać
na lekcje religii w szkole (pkt 1 instrukcji I i pkt 1 instrukcji II) są
niezgodne z art. 92, art. 95 § 1 i art. 98 k.r.o. w związku z art. 10 § 1
k.c. Zgodnie z powołanymi przepisami k.r.o. dziecko aż do pełnoletności
pozostaje pod władzą rodzicielską, której częścią jest wychowanie dziecka
(troska o „duchowy rozwój dziecka") i kierowanie nim. Postanowienia
te są także sprzeczne z wyraźnym brzmieniem art. 18 ust. 1 ustawy z 17 V 1989 o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz z art. 20 ust. 1 ustawy z 17
V 1989 o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stosownie do których
nauczanie religii przez Kościoły i związki wyznaniowe oraz wychowanie
religijne dzieci odbywa się „zgodnie z wyborem dokonanym przez rodziców
lub opiekunów prawnych".
Powyższe
normy ustaw krajowych odpowiadają w pełni standardom międzynarodowym w tej
materii, które zawsze wymagają dokonania wyboru wychowania religijnego dziecka
przez rodziców lub opiekunów prawnych. (...)
Obydwie
instrukcje, które — jak starałem się wykazać — regulują materie należące
do ustaw i czynią to w sposób sprzeczny z ustawami obowiązującymi, są w całości
niezgodne z art. 1, art. 3, art. 20 ust. 4, art. 27 ust. 1 oraz art. 82 zdanie
ostatnie Konstytucji.
1.
Postanowienia instrukcji są niezgodne z art. 1 Konstytucji, z tą mianowicie
jego częścią, która wysławia zasadę demokratycznego państwa prawnego.
Państwo prawne oznacza takie państwo, którego organy działają na podstawie i przy pomocy prawa. Prawem w państwie prawnym, w znaczeniu norm mających moc
powszechnie obowiązującą, są — prócz Konstytucji jako ustawy zasadniczej
ustawy oraz akty normatywne wydawane na podstawie ustaw i w celu ich wykonania.
Koncepcja ta, torująca sobie nie bez trudu drogę w dotychczasowym
orzecznictwie TK (także NSA i RPO) przed zmianą Konstytucji z dnia 20 XII
1989, znajduje pełne prawne i doktrynalne uzasadnienie po wprowadzeniu do Konstytucji
zasady państwa prawnego i wymaga zgodnej z tą zasadą wykładni wszystkich
konstytucyjnych przepisów kompetencji prawotwórczych. Instrukcja i inne
niekwalifikowane („powielaczowe") formy stanowienia przepisów nie
mieszczą się zdecydowanie w zasadzie państwa prawnego. Za sprzeczne z Konstytucją
uznawał je Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie jeszcze przed
ustanowieniem zasady państwa prawnego (por. np. orzeczenia TK sygn. U.10/88,
U.15/88), tym bardziej nie mają one swojej racji bytu w państwie prawnym.
Rola
ustawy jako podstawowego — a gdy idzie o jej samoistny charakter — jedynego obok
Konstytucji źródła prawa zakłada właściwe miejsca praw człowieka w porządku
prawnym państwa jako praw z racji swej genezy niezależnych od państwa, chociaż
potwierdzanych na ogół konstytucją państwa. Podstawowa rola ustawy jako źródła
prawa w państwie prawnym oznacza w szczególności ograniczenie przedmiotowego
zasięgu regulacji ustawowej zasadą wolności jednostki, która może czynić
wszystko to, czego prawo nie zabrania. Poza tym miejsce ustawy w porządku
prawnym państwa łączy się jednak ściśle z określoną konstrukcją materii
ustawy. Materia ta jest tak szeroka, jak szeroka jest sfera działalności państwa w zakresie stanowienia prawa powszechnie obowiązującego.
Zgodnie z obowiązującą Konstytucją, stanowiskiem orzecznictwa Trybunatu i Konstytucyjnego i innych sądów ustawa określa obowiązki obywateli i ich organizacji
względem państwa oraz w stosunkach wzajemnych, a ponadto prawa obywateli względem
państwa w zakresie objętym prawotwórczą działalnością państwa, a więc
poza sferą wolności obywateli. Do materii ustawowych należą także określone
sprawy związane z realizacją praw człowieka i wolności obywatela, pomimo że
posiadają one zasadniczo -jak powiedziano — inną niż pozytywistyczną proweniencję.
Są to wg przeważającego stanowiska doktryny prawa i ustawodawstwa Sejmu
ostatniego okresu dwa rodzaje materii: określenie gwarancji praw człowieka i wolności obywatela oraz określenie granic korzystania z tych praw i wolności,
podyktowanych koniecznością ochrony bezpieczeństwa publicznego, porządku,
zdrowia, moralności publicznej albo prawa i wolności innych osób.
1 2 Dalej..
« Statements (Published: 22-07-2002 Last change: 09-08-2003)
All rights reserved. Copyrights belongs to author and/or Racjonalista.pl portal. No part of the content may be copied, reproducted nor use in any form without copyright holder's consent. Any breach of these rights is subject to Polish and international law.page 1345 |
|